Právne vety:
I.
Spolupachateli trestného činu podle § 23 tr. zákoníku mohou být jen osoby trestně odpovědné, které mohou být zčásti spolupachateli přímými (ve smyslu § 22 odst. 1 tr. zákoníku) a zčásti spolupachateli nepřímými (ve smyslu § 22 odst. 2 tr. zákoníku), pokud jednak samy alespoň zčásti vykonají činnost v souhrnu tvořící jednání vyžadované příslušnou skutkovou podstatou trestného činu, jednak zčásti k tomu využívají jiného jako tzv. živého nástroje, který za svou činnost není trestně odpovědný.
Dovolatel se svým otcem organizovali půjčování peněz, přičemž jako živého nástroje společně využívali V. M., která pro duševní poruchu nebyla schopna nést za takové jednání trestní odpovědnost (ovšem pokud by mohla, byla by jejich spolupachatelem – viz níže). Rozhodný při této činnosti vůbec nebyl vztah obviněného k obchodní společnosti, ale způsob jeho činnosti vůči klientům – osobám, kterým byly peníze půjčovány. Navíc obviněný nečinil veškeré úkony v zastoupení za uvedenou obchodní společnost, ale u mnohých se prokazoval plnou mocí udělenou přímo jeho matkou V. M. Ze svědeckých výpovědí svědků také vyplývá, že někteří zákazníci nevěděli, že by jednal za zmíněnou obchodní společnost a na její účet. Především ale byla učiněna skutková zjištění, že obvinění otec a syn při svém společném neoprávněném podnikání spočívajícím v neoprávněném poskytování finančních služeb v podobě půjček zneužívali jako živého nástroje V. M., jejich postavení v rámci obchodní společnosti a vztah k ní (tvrzený pracovní poměr obviněného) tak není určující ani relevantní. Tvrzení obviněného, že poskytování půjček pouze zprostředkovával, je tak obranou založenou na jiném než soudy nižších stupňů zjištěném skutkovém stavu, který má oporu v důkazech vyplývajících z provedených důkazních prostředků.
II.
Soudy nižších stupňů vycházely z názoru
znalce, že dosažení zisku z kriminální činnosti (zde neoprávněného podnikání)
není spojeno s vynaložením žádných nákladů, pokud tyto náklady nejsou uplatněny
v daňovém přiznání a neprojeví se v účetnictví pachatele trestné činnosti. To
ale zcela popírá dosavadní ustálenou judikaturu soudů. Z ní totiž vyplývá, že v
případě neoprávněného podnikání (podobně jako u mnohých jiných trestných činů)
je třeba vycházet z tzv. čistého prospěchu, tj. výnosu z trestné činnosti sníženého
o náklady vynaloženými na jeho dosažení – viz již stanovisko publikované pod č.
1/1990 Sb. rozh. tr., podobně u jiných trestných činů zejména rozhodnutí pod č.
55/1996, č. 4/2009 nebo č. 31/2009 Sb. rozh. tr. Podobně jako u jiných
trestných činů kriminální povahy přitom vůbec nelze vycházet z oficiálního
účetnictví pachatele, popř. dokonce z jím podaného daňového přiznání, neboť je
zcela zřejmé, že pachatelé svou trestnou činnost před orgány veřejné moci
skrývají a nebudou ji přiznávat (a nemohou k tomu být ani tímto způsobem nuceni
– zásada nemo tenetur se ipsum accusare). Taková trestná činnost
(ať již jde o neoprávněné podnikání, korupci, podílnictví či výnos z
nelegálního nakládání s drogami) pak pochopitelně probíhá mimo oficiální systém
v rámci tzv. šedé či černé zóny ekonomiky, takže nelze klást požadavek při snižování
nákladů na dosažení prospěchu z trestné činnosti, aby se náklady projevovaly v
účetnictví pachatele. Jak vyplývá například z odůvodnění rozhodnutí č. 31/2009
Sb. rozh. tr., při stanovení tzv. čistého prospěchu je třeba vždy pečlivě
prošetřit, jaké výdaje musel pachatel účelně vynaložit při opatřování komodit,
jež byly předmětem jeho obchodování vztahujícího se k projednávané trestné
činnosti, neboť při zjišťování prospěchu lze od výtěžku pachatelovy činnosti
odečíst vše, co pachatel skutečně vynaložil.
5 Tdo 720/2023-3431
USNESENÍ
Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání
konaném dne 30. 8. 2023 o dovolání, které podal obviněný Václav
Martínek, nar. 7. 5. 1974 v Jilemnici, bytem Terronská 2131, Turnov, proti
usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 3. 2023, sp. zn. 12 To
198/2021, jenž rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního
soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 T 31/2018, takto:
Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se ohledně
obviněného Václava Martínka, narozeného 7. 5. 1974, a za použití § 265k odst. 2
a § 261 tr. ř. i ohledně obviněného Ing. Václava Martínka, narozeného 3. 7.
1941, částečně zrušuje usnesení Krajského soudu v Hradci
Králové ze dne 22. 3. 2023, sp. zn. 12 To 198/2021, a to ve výroku pod bodem
II.
Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se
zrušují také další rozhodnutí obsahově navazující na zrušené části
rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému
soudu v Hradci Králové přikazuje, aby věc v potřebném
rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Ve zbývajícím rozsahu zůstává napadené
rozhodnutí nezměněno.
Odůvodnění:
I. Rozhodnutí soudů nižších stupňů
1. Rozsudkem Okresního soudu v
Trutnově ze dne 13. 11. 2018, sp. zn. 17 T 31/2018, byl obviněný Václav
Martínek (dále též jen dovolatel či obviněný, nebude-li výslovně uvedeno jinak)
uznán vinným přečinem neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1, odst. 2
písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „tr. zákoník“), za který mu byl podle § 251 odst. 2 tr. zákoníku
uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců, pro jehož výkon byl
podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Tímto
rozsudkem Okresní soud v Trutnově rozhodl také o vině Ing. Václava Martínka.
Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byli poškození se svými nároky na náhradu škody
odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních.
2. Usnesením Krajského soudu v
Hradci Králové ze dne 28. 6. 2019, sp. zn. 12 To 58/2019, byl podle § 258
odst. 1 písm. b), c) tr. ř. shora označený rozsudek soudu prvního stupně v
celém rozsahu zrušen a podle § 259 odst. 1 tr. ř. byla věc vrácena soudu
prvního stupně k novému rozhodnutí.
3. Okresní soud v Trutnově znovu
ve věci rozhodl rozsudkem ze dne 26. 8. 2021, sp. zn. 17 T 31/2018,
kterým dovolatele opět uznal vinným přečinem neoprávněného podnikání podle §
251 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, za který mu uložil podle § 251
odst. 2 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců, jehož výkon byl
podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební
dobu v trvání 5 let. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byli poškození se svými nároky
na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Tímto rozsudkem
soud prvního stupně rozhodl také o vině obviněného Ing. Václava Martínka,
kterému uložil podle § 251 odst. 2 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 8
měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně
odložen na zkušební dobu v trvání 1 roku.
4. Proti rozsudku soudu prvního stupně
podali oba obvinění, státní zástupce a D. H. odvolání, o nichž rozhodl ve
veřejném zasedání (byť v úvodní části je uvedeno nesprávně, že šlo o neveřejné
zasedání) Krajský soud v Hradci Králové svým usnesením ze dne 22. 3. 2023, sp.
zn. 12 To 198/2021, a to následovně. Pod bodem I. podle § 253 odst. 1 tr. ř.
zamítl odvolání D. H. jako odvolání podané neoprávněnou osobou. Pod bodem II.
odvolací soud podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. z podnětu odvolání
obou obviněných Václava Martínka a Ing. Václava Martínka napadený rozsudek
zrušil ve výroku o náhradě škody, v ostatních výrocích ponechal napadený
rozsudek nezměněný. Pod bodem III. odvolací soud podle § 256 tr. ř. zamítl
odvolání státního zástupce jako nedůvodné.
5. Uvedeného přečinu se měl obviněný
dopustit podle rozsudku soudu prvního stupně (zjednodušeně uvedeno) následovně.
Společně s Ing. Václavem Martínkem nejméně v období od 10. 11. 2010 do 22. 11.
2012 poskytli v nejméně šestnácti případech půjčky peněžních prostředků
fyzickým osobám, aniž by k této činnosti měli potřebné živnostenské oprávnění v
rámci živnosti vázané s předmětem činnosti „Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru“ ve smyslu přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Při této činnosti
využívali zdravotního stavu V. M., která rovněž neměla příslušné živnostenské
oprávnění a která byla ve smluvních vztazích vzniklých na základě uzavřených
smluv o půjčkách uvedena jako věřitelka, která ale minimálně již od roku 2010
trpěla duševní poruchou, a sice schizoafektivní psychózou, pro niž byla její
schopnost ovládací snížena a schopnost rozpoznávací vymizelá, čehož si byli
obvinění Václav Martínek i Ing. Václav Martínek vědomi. Uvedené půjčky byly
zprostředkovávány obchodní společností Dobrej kšeft spol. s r. o., IČO:
27470776 (dále jen „Dobrej kšeft“ nebo ve zkratce „DK“), v níž byl Ing. Václav
Martínek jediným jednatelem a společníkem a jejíž činnost spočívala pouze ve
zveřejnění nabídek na poskytnutí půjčky a v některých případech inkasování
peněžních odměn za zprostředkování půjčky. Zmíněná obchodní společnost však
půjčky neposkytovala, neboť jedinou věřitelkou byla vždy V. M. Samotnou činnost
obchodní společnosti DK zajišťoval fakticky obviněný Václav Martínek, který
jménem této obchodní společnosti sjednával inzerci nabídek na zprostředkování
půjček a jednal s klienty, zatímco obviněný Ing. Václav Martínek jako jednatel
řídil její činnost. V důsledku jejich jednání činil prospěch V. M. z uzavřených
půjček celkem 1 447 344 Kč, přičemž prospěch ze smluv o půjčkách sjednaných s
dlužníky H. T., V. K., D. H., K. S., Z. K., E. K. a Z. P., které sjednával
obviněný Václav Martínek přímo jménem V. M. jako její zástupce na základě plné
moci, vznikl ve výši 280 200 Kč.
II. Dovolání obviněného
6. Proti shora uvedenému poslednímu usnesení odvolacího soudu (viz bod 4.
tohoto usnesení) podal obviněný Václav Martínek prostřednictvím svého obhájce
dovolání, které opřel o dovolací důvody uvedené v § 265b
odst. 1 písm. g), h) a m) tr. ř. Podle obviněného napadené usnesení spočívá na
nesprávném právním posouzení skutku a jiném nesprávném hmotněprávním posouzení,
v řízení učiněná rozhodná skutková zjištění, která jsou určující pro naplnění
znaků trestného činu, jsou ve zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů nebo
jsou založena na procesně nepoužitelných důkazech nebo ve vztahu k nim nebyly
nedůvodně provedeny navrhované podstatné důkazy, resp. bylo rozhodnuto o
zamítnutí jeho odvolání, ač byly v řízení předcházejícím dány dovolací důvody
dříve uvedené.
7. V dalších pasážích ovšem obviněný užil
jinou systematiku, pozornost věnoval různým dílčím aspektům v bodech II. až
VIII. Zpochybňoval předně správnou aplikaci zásady subsidiarity trestní represe
a principu ultima ratio (II.), naplnění individuálního objektu (III.), resp. i
subjektivní stránky (V.) skutkové podstaty trestného činu kladeného mu za vinu.
Dále nesouhlasil, že by mohl být pachatelem uvedeného trestného činu (VI.),
když půjčky neposkytoval, ale jen zprostředkovával, nebyl podle svého přesvědčení
ani nepřímým pachatelem (VIII), nenaplnil ani znak značného prospěchu (VII.).
Namítal též porušení zásady zákazu reformationis in peius (IV.). Na počátku
každé z těchto podkapitol znovu odcitoval zákonné slovní vymezení všech či
některých ze shora uvedených dovolacích důvodů, které podle něj měly odpovídat
zde vylíčeným námitkám.
8. Obviněný předně vyjádřil své
přesvědčení, že v dané věci byla porušena zásada subsidiarity trestní represe a
princip ultima ratio. Podle něj nebylo jeho jednání natolik
společensky škodlivé, aby bylo posouzeno jako trestný čin. Projednávaná věc
podle něj spočívá pouze v tom, že někdo, kdo byl povinen požádat o živnostenský
list za 1 000 Kč, tak neučinil. V době, kdy došlo k uzavírání předmětných smluv
o půjčce, nebylo poskytování půjček spotřebitelům nijak významně omezeno. Do
konce roku 2010 šlo o ohlašovací volnou živnost, následně o živnost vázanou,
nároky na získání živnostenského oprávnění však byly minimální. Přestože v
daném období živnostenské oprávnění neměl, splňoval požadavky pro jeho získání.
Svým jednáním nezasáhl zákonem chráněný zájem, neboť nedošlo k narušení
rovnosti subjektů hospodářské soutěže (každý mohl podnikat bez zásadních
omezení) a neohrožoval ani fiskální zájmy státu, jelikož V. M. odváděla daně. Jeho
jednání mělo být posouzeno nanejvýš jako přestupek.
9. Dovolatel dále namítl absenci
individuálního objektu trestného činu a k tomu poukázal na usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1482/2016, jehož závěry lze podle
obviněného zobecnit a aplikovat i na projednávaný případ. Podle něj je objektem
trestného činu neoprávněného podnikání zajištění rovnosti jednotlivých subjektů
na hospodářském trhu, k narušení hospodářské soutěže nemohlo dojít vzhledem k
velkému množství poskytovatelů spotřebitelských půjček a minimální regulaci
přístupu na tento trh.
10. Obviněný dále vznesl námitku, že soud
prvního stupně ve svém druhém rozsudku (viz bod 3. odůvodnění tohoto usnesení)
porušil zásadu zákazu reformace in peius. Svou argumentaci podpořil
citacemi z judikatury. Porušení této zásady spatřoval v zásazích do popisu
skutku soudem prvního stupně v jeho druhém rozsudku, ač ke zrušení prvního
rozsudku soudu prvního stupně došlo výlučně z podnětu obviněných. Konkrétně nesouhlasil
s tím, že z popisu skutku bylo odstraněno tvrzení, že obviněný Václav Martínek
zajišťoval činnost společnosti „jako její zaměstnanec“, namísto toho byla do
popisu skutku vložena tato pasáž: „…když se jednalo s ohledem na dobu její
provozování a rozsah o činnost soustavnou, provozovanou samostatně vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku”. Protože spojení
„jako její zaměstnanec“ vylučuje podle obviněného posouzení skutku jako přečinu
neoprávněného podnikání, došlo jeho odstraněním k porušení uvedené zásady.
11. Obviněný podle svého přesvědčení
nenaplnil ani subjektivní stránku přečinu neoprávněného podnikání. Trestní
zákon k vyvození odpovědnosti za úmyslný trestný čin, kterým je i trestný čin
neoprávněného podnikání, vyžaduje alespoň vědomost o tom, že pachatel může svým
jednáním ohrozit nebo porušit zájem chráněný zákonem. Obviněný zdůraznil, že
nevěděl, že jeho matka, V. M., neměla živnostenské oprávnění, ani že byla
omezena ve svéprávnosti, ani že potřebné živnostenské oprávnění neměl ani jeho otec
Ing. Václav Martínek. Nevyplývá to z žádného z provedených důkazů. Přitom sám
povinnost mít živnostenské oprávnění neměl, neboť byl pouhým zaměstnancem
obchodní společnosti.
12. Dovolatel také namítal, že rozsudek
soudu prvního stupně je nepřezkoumatelný a současně nesprávný. Okresní soud v
odůvodnění svého rozsudku uvedl, že obchodní společnost Dobrej kšeft
zprostředkovávala spotřebitelské půjčky a obviněný pouze poskytoval
zprostředkovatelské služby. Ve skutkové větě však bylo uvedeno, že předmětné půjčky
společně poskytli oba obvinění. V tomto směru považoval obviněný rozsudek soudu
prvního stupně za vnitřně rozporný. Navíc je nepřezkoumatelnost založena i tím,
že soud prvního stupně nehodnotil navržené listinné důkazy. Obviněný se v
průběhu celého trestního řízení hájil tím, že byl zaměstnancem obchodní
společnosti Dobrej kšeft, což doložil třemi dohodami o provedení práce. Protože
obviněný nebyl jako zaměstnanec hlášen na žádné příslušné pobočce České správy
sociálního zabezpečení, nebylo podle soudu prvního stupně možné prokázat, zda
byla dohoda o provedení práce uzavřena právě toho dne, který na ní byl
vyznačen. Soud prvního stupně proto vzal za prokázané, že obviněný Václav
Martínek nebyl zaměstnancem uvedené obchodní společnosti. Podle obviněného ale
měl soud vycházet z toho, že nevyvrácené tvrzení v jeho prospěch je dáno,
chtěl-li tuto okolnost soud prvního stupně pominout, mělo být prokázáno, že
smlouvy byly antedatovány. Navíc zaměstnanec ani zaměstnavatel u dohod o
provedení práce sociální a zdravotní pojištění neplatí, pokud výdělek
nepřesáhne 10 000 Kč, proto také nebyl u České správy sociálního zabezpečení
evidován. Soud prvního stupně ani řádně nevysvětlil, jak hodnotil listinný
důkaz v podobě daňového přiznání, který podle dovolatele též dokazoval, že byl
zaměstnancem obchodní společnosti. V trestním řízení není úkolem obviněného,
aby svá tvrzení prokazoval, naopak je povinností soudu, aby jeho tvrzení
vyvrátil řádně provedenými důkazy. Pokud tak soudy neučiní, musí postupovat
alespoň v souladu se zásadou in dubio pro reo. Soud prvního stupně
řádně nehodnotil navržené důkazy a vznikl tak nesoulad mezi obsahem jím
provedených důkazů a jeho skutkovými závěry.
13. Soud prvního stupně podle obviněného
nesprávně posoudil jeho činnost jako podnikání. Obviněný však nenaplnil všechny
definiční znaky podnikání, jak to vyžaduje zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neboť činnost nevykonával samostatně a
vlastním jménem. Obviněný finančně nezajišťoval společnost ani poskytování
půjček. V žádném smluvním vztahu nevystupoval jako smluvní strana (věřitel) a
ani tyto smlouvy nepodepisoval. Též nejednal na vlastní odpovědnost, protože
pouze plnil pokyny svého zaměstnavatele a v trestním řízení nebylo prokázáno,
že by měl ze smluv o půjčce majetkový prospěch. Za svou činnost dostával
pracovněprávní odměnu, jeho cílem nebylo dosažení zisku. Závěr soudů nižších
stupňů, že by vykonával činnost jako podnikatel, byl proto podle něj nesprávný.
14. Obviněný rovněž nesouhlasil s výší prospěchu,
kterou stanovily oba soudy nižších stupňů. Upozornil, že soud druhého stupně ve
svém předcházejícím zrušujícím usnesení (viz bod 2. odůvodnění shora) vznesl
požadavek, aby soud prvního stupně věnoval stanovení výše prospěchu větší
pozornost, aby ji stanovil v souladu s trestněprávní judikaturou a nikoli jen
podle znaleckého posudku založeném na postupu podle daňových předpisů. Ve svém
druhém rozsudku soud prvního stupně převzal závěry z nově zpracovaného
znaleckého posudku, který ale opět stanovil výši prospěchu na základě daňových
předpisů, což následně akceptoval i odvolací soud. Soud prvního stupně vypočetl
celkový prospěch tak, že u půjček, které byly splaceny, stanovil prospěch jako
rozdíl mezi celkovou částkou, kterou měl dovolatel z této půjčky získat a
jistinou půjčky, přičemž pokud byla takto vypočtená částka kladná, stanovil
prospěch ve výši takto vypočtené částky. Pokud však byla takto vypočtená částka
záporná, určil prospěch ve výši 0 Kč. Takto vypočtené výše prospěchu u
jednotlivých případů pak sečetl. Dovolatel s takovým postupem výpočtu
nesouhlasí, protože při výpočtu prospěchu nebylo vůbec počítáno se ztrátou u
těch případů, u nichž nebyla ani vrácena jistina. Celková výše prospěchu by
proto měla být snížena o záporné částky z neúspěšných případů. Na podporu svého
závěru citoval výklad pojmu čistý prospěch z odůvodnění usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 5 Tdo 136/2008. Podle obviněného navíc soudy
nižších stupňů pochybily, pokud se nezabývaly platností smluv o půjčkách s
ohledem na omezenou svéprávnost V. M. Pokud by smlouvy byly neplatné, nemohl by
vzniknout prospěch, neboť vzájemná plnění stran byla bezdůvodným obohacením,
které by si strany byly povinny vrátit.
15. Konečně dovolatel namítl, že není
dostatečně prokázáno, jakým způsobem soudy nižších stupňů dospěly k závěru, že
obviněný využíval svoji matku V. M. jako živý nástroj, resp. není prokázáno, že
by obviněný nebo jeho otec Ing. Václav Martínek věděli, že V. M. jednala v
duševní poruše již od roku 2010. Upozornil, že jeho matka byla omezena ve
svéprávnosti až v roce 2017, což bylo 5 let poté, co měla být ukončena tvrzená
trestná činnost. Obviněný označil závěr soudů o nepřímém pachatelství za
nelogický. Pokud by totiž V. M. nebyla schopna posoudit následky svého jednání
a oba obvinění by ji uváděli jako věřitelku ve smlouvách o půjčce, vystavili by
se tím riziku napadnutelnosti uzavřených smluv v rámci civilního řízení, což by
mohlo vést k neplatnosti předmětných smluv. Nanejvýš se tak mohlo jednat o skutkový
omyl, protože nebylo prokázáno, že by on nebo Ing. Václav Martínek věděli o
omezené svéprávnosti V. M. do doby, než o ní rozhodl soud. Podle obviněného v
jeho prospěch svědčí i to, že V. M. měla v rozhodné době platné řidičské
oprávnění a sama řídila osobní automobil. Obviněný byl přesvědčen o
svéprávnosti V. M. a o tom, že pokud měl někdo mít živnostenské oprávnění, tak
právě jeho matka, která ho posléze dokonce i získala.
16. Ze všech shora uvedených důvodů
obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil jak napadené usnesení odvolacího
soudu, tak i jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně, a aby věc vrátil
k novému projednání a rozhodnutí soudu prvního stupně.
III. Vyjádření k dovolání
17. K dovolání obviněného se vyjádřil
nejvyšší státní zástupce prostřednictvím státního zástupce Nejvyššího státního
zastupitelství, který nejprve shrnul dosavadní průběh trestního řízení a
dovolací námitky obviněného.
18. Státní zástupce se nejprve vyjádřil k
námitce týkající se individuálního objektu trestného činu neoprávněného
podnikání. Státní zástupce s názorem obviněného nesouhlasil, zcela nepřípadný
byl i poukaz obviněného na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp.
zn. 5 Tdo 1482/2016, které se ale týkalo zcela jiného trestného činu, a sice
zneužití informace v obchodním styku podle § 255 odst. 2 tr. zákoníku. Podle
státního zástupce obviněný nezohlednil specifičnost objektu trestného činu
zneužití informace v obchodním styku, citovanou pasáž rozhodnutí zcela vytrhl z
kontextu, nezohlednil zkoumaný skutkový stav a nepřípadně aplikoval uvedené
závěry na trestný čin neoprávněného podnikání. Objekt trestného činu
neoprávněného podnikání podle státního zástupce nepochybně zasažen byl, není
vůbec určující, zda obviněný měl úmysl narušit hospodářskou soutěž, ani to, jak
vnímal úroveň regulace trhu spotřebitelských půjček.
19. Státní zástupce nesouhlasil ani s
výtkou obviněného, že soudy nižších stupňů neprovedly jediný důkaz, který by
dokazoval, že obviněný využil ke spáchání trestného činu svoji matku, V. M.,
jako tzv. živý nástroj. Dovolatel vyloučil své nepřímé pachatelství z důvodu,
že nevěděl o nepříčetnosti V. M. Podle státního zástupce existuje důkazní
podklad pro závěr, že obviněný věděl o nepříčetnosti, resp. omezené
způsobilosti k právním úkonům, své matky, závěr o úmyslu využít V. M. jako tzv.
živý nástroj lze dovodit i z objektivních skutečností, jako např. z povahy činu
a způsobu jeho provedení, též ze vzájemných kontaktů mezi nepřímým pachatelem a
živým nástrojem, z udržovaného příbuzenského vztahu, z osobního vzájemného
jednání, a tedy z dobré znalosti osobnostních rysů, povahových vlastností a
zdravotních potíží matky coby živého nástroje, kterého jako pachatel zamýšlel
využít ke spáchání trestné činnosti. Obviněný v řízení sám připustil, že mezi
ním a jeho rodiči panuje přirozený vztah, kdy si navzájem pomáhají a důvěřují
si. Důvěra byla zcela nadstandardní, uváží-li se, že mezi nimi byl praktikován
volný a nekontrolovaný přístup k bankovnímu účtu vedenému na jednoho z nich.
Obviněný byl zpraven o hospitalizacích V. M., a i z tohoto důvodu docházelo k
předání její bankovní karty. Byl s ní taktéž v častém kontaktu, především se
společně s ní účastnil právních úkonů, jimiž se V. M. zavazovala k určitým
povinnostem, včetně podepisování exekutorských zápisů. Z uvedených důvodů
státní zástupce dospěl k názoru, že dovolatel musel být informován o zdravotním
stavu a závažnosti diagnózy své matky V. M. Ani skutečnost, že V. M. byla v
rozhodné době držitelkou řidičského oprávnění, nepotvrzuje závěr o nevědomosti
obviněného o nepříčetnosti jeho matky. Řidičské oprávnění může odejmout obecní
úřad obce s rozšířenou působností jen v příslušném správním řízení a z důvodu,
že držitel oprávnění pozbyl zdravotní způsobilost. Taková zdravotní
nezpůsobilost ale musí být uvedenému úřadu známa, neboť přezkoumání zdravotní
způsobilosti může provést jen posuzující lékař na žádost a na náklady držitele
řidičského oprávnění. Státní zástupce proto souhlasil se závěry soudů nižších
stupňů, že si obviněný byl vědom zdravotních a psychických problémů V. M. a že
měl úmysl využít V. M. jako živý nástroj.
20. Státní zástupce nesouhlasil s
dovolatelem ani v tom, že by bylo nelogické, aby jednali s otcem Ing. Václavem
Martínkem za matku, která nedokázala posoudit následky svého jednání, a
vystavili se tak riziku napadnutelnosti smluv pro neplatnost. Obvinění se
tomuto riziku totiž vystavili již jen tím, že V. M., která vystupovala jako
poskytovatelka půjček, neměla v předmětné době potřebné živnostenské oprávnění,
bylo by tak možné dovolat se neplatnosti smluv pro rozpor se zákonem podle § 39
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění tehdejších předpisů.
21. Obviněný dále zpochybnil naplnění znaku
zavinění ve formě úmyslu, protože nevěděl, že jeho matka V. M. ani otec Ing.
Václav Martínek nemají živnostenské oprávnění k poskytování půjček, navíc on
byl pouhým zaměstnancem obchodní společnosti řízené otcem. K tomu státní
zástupce uvedl, že role obviněného neodpovídala výkonu pracovní činnosti v
rámci zaměstnání. Obviněný aktivně jednal se zájemci o poskytnutí půjčky, činil
vlastní právní kroky, např. uzavíral smlouvy o půjčce, za svou matku jednal na
základě plné moci udělené mimo jakýkoli vztah s obchodní společností Dobrej
kšeft. Za důkaz, že obviněný věděl o skutečnosti, že jeho matka nemá
živnostenské oprávnění, státní zástupce označil zjištění, že V. M. nejednala
při poskytování půjček jako osoba podnikající, ale jako fyzická osoba pod svým
rodným číslem. Obviněný je osobou podnikání znalou, tudíž musel vědět, že
podnikající osoba musí ve smluvních vztazích vystupovat pod označením
podnikatele (obchodní firmou), tedy pod svým jménem a příjmením doplněným
identifikačním číslem.
22. K námitce, že obviněný v obchodní
společnosti Dobrej kšeft vystupoval jako zaměstnanec v závislém vztahu, státní
zástupce uvedl, že pro naplnění znaků trestného činu neoprávněné podnikání
podle § 251 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku není vzhledem ke zjištěným okolnostem
rozhodné, zda vystupoval jako zaměstnanec uvedené obchodní společnosti či
nikoli. Obviněný totiž nečinil úkony výlučně za uvedenou obchodní společnost,
některé úkony prováděl v rámci dvoustranného vztahu s V. M., kterou použil jako
tzv. živý nástroj ke spáchání zmíněného trestného činu. Nebyla mu vytýkána
neoprávněná podnikatelská činnost za obchodní společnosti Dobrej kšeft, ale
neoprávněné poskytování služeb jménem V. M. Pokud takto použil jinou osobu jako
živý nástroj, není již rozhodné z hlediska naplnění znaků trestného činu
neoprávněného podnikání a podmínek pachatelství ve smyslu § 22 odst. 2 tr.
zákoníku jeho konkrétní postavení ve zmíněné právnické osobě. Obviněný též
jednal do jisté míry samostatně a v určitých případech bez souvislosti se svým
postavením zaměstnance ve zmíněné obchodní společnosti. Podle státního zástupce
obviněný poupravil skutkové zjištění soudu prvního stupně, když ve svém
dovolání uvedl, že soud prvního stupně posoudil jeho činnost jako podnikání s
tím, že naplnil všechny znaky podnikání. Uvedené však soud prvního stupně
nekonstatoval, což státní zástupce doložil odkazem na body 74. a 79. odůvodnění
rozsudku soudu prvního stupně. Státní zástupce dále uvedl, že pro trestní
odpovědnost za trestný čin neoprávněného podnikání není rozhodující, zda
pachatel naplňuje znaky podnikání podle obchodního práva, neboť rozhodný je
faktický stav. Je nutné též zohlednit skutečnost, že osobou, která vykonávala
neoprávněnou podnikatelskou činnost, fakticky byla V. M., která však byla využita
jako živý nástroj obviněnými. Státní zástupce též nesouhlasil s námitkami, že
dovolatel nenaplnil znaky podnikání. Uvedl, že cílem pachatelů bylo bezpochyby
dosažení finančního prospěchu, stejně tak byl naplněn i znak soustavnosti
jejich činnosti, když se jednalo celkem o 16 půjček uzavřených v průběhu více
jak 2 let.
23. Státní zástupce odmítl také názor
dovolatele, že soudy nižších stupňů nesprávně stanovily výši prospěchu. Podle
něj soudy nižších stupňů dostatečně odůvodnily své závěry ohledně výše
prospěchu a způsobu jeho určení, které jsou v souladu s požadavky dosavadní
rozhodovací praxe. K tomu odkázal na body 41. – 42. a 77. – 78. odůvodnění
rozsudku soudu prvního stupně a bod 81. odůvodnění napadeného usnesení. Soudy
nižších stupňů přitom nevycházely pouze ze znaleckého posudku, který stanovil
výši prospěchu podle daňových předpisů, nýbrž vycházely i z provedených
výslechů osob a dalších důkazů. Majetkový prospěch se chápe jako hmotný
přírůstek, který nastal v majetkové sféře toho, kdo neoprávněně ve větším
rozsahu poskytoval služby nebo provozoval výrobní, obchodní nebo jiné
podnikání, je objektivně vyjádřitelný penězi. Je též nutné pamatovat na to, že
při spolupachatelství se výše prospěchu určuje součtem prospěchů všech
spolupachatelů, což platí i ve vztahu k prospěchu živého nástroje. Státní
zástupce nabyl přesvědčení, že soudy nižších stupňů správně posoudily jako
naplněný znak kvalifikované skutkové podstaty přečinu neoprávněného podnikání
podle § 251 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku.
24. Státní zástupce se dále vyjádřil k
námitce, kterou dovolatel upozornil, že soudy nižších stupňů neaplikovaly
zásadu subsidiarity trestní represe vyjádřenou v § 12 odst. 2 tr. zákoníku.
Podle státního zástupce obviněný založil svůj názor o nedostatku společenské
škodlivosti na nepřijatelném a zavádějícím zjednodušení podstaty jím spáchaného
skutku, v němž podle dovolatele šlo výhradně o to, že ten, kdo k tomu byl
povinen, nepožádal o živnostenský list za úhradu správního poplatku, k jehož
výši podotkl, že byla nevýznamná v porovnání s činností popsanou ve výroku
rozsudku soudu prvního stupně. Tato obrana obviněného je zcela zcestná, neboť
objektem ustanovení § 251 tr. zákoníku není fiskální zájem státu na plnění
poplatkové povinnosti, trestný čin neoprávněného podnikání není daňovým
trestným činem. Státní zástupce také uvedl, že zásada subsidiarity trestní
represe přichází v úvahu pouze ve výjimečných případech, ve kterých jsou
okolnosti případu natolik mimořádné a při formulaci skutkové podstaty
zákonodárcem nepředpokládané. Skutek obviněného se nijak neodlišuje od obdobně
spáchaných skutků, jež vykazují znaky skutkové podstaty trestného činu
neoprávněného podnikání podle § 251 tr. zákoníku.
25. Konečně státní zástupce vyjádřil názor,
že nedošlo k porušení zásady zákazu reformationis in peius. Po
kasačním zásahu soudu druhého stupně byl obviněný v novém rozsudku soudu
prvního stupně uznán vinným opět přečinem neoprávněného podnikání podle § 251
odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku, tedy stejným a stejně závažným trestným
činem. Výrokem o trestu byl obviněnému uložen trest mírnější. Pokud jde o
skutková zjištění, není porušením zákazu reformationis in peius doplnění
či upřesnění některých rozhodných skutečností v popisu skutku, pokud se tím
nemění rozsah ani závažnost trestné činnosti, kterou byl obviněný uznán vinným,
její právní kvalifikace ani uložený trest, rozsah náhrady škody apod. Podle
názoru státního zástupce soud prvního stupně nepostupoval chybně, pokud
skutkovou větu doplnil o formulaci charakterizující zákonné znaky podnikání.
Šlo totiž o zpřesnění rozhodných skutečností. Státní zástupce dospěl ke
stejnému závěru i ohledně vypuštění poznatku o zaměstnaneckém poměru obviněného
k obchodní společnosti Dobrej kšeft, jenž není z hlediska posouzení naplnění
znaků skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání vůbec určující.
26. Ze všech shora rozvedených důvodů
státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i
odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl jako zjevně neopodstatněné, a učinil tak v
neveřejném zasedání v souladu s § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Vyslovil souhlas
s konáním neveřejného zasedání také pro případ jiného než navrhovaného
rozhodnutí [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.].
27. Vyjádření státního zástupce bylo
zasláno k případné replice obviněnému, který však tohoto práva nevyužil.
IV. Posouzení důvodnosti dovolání
a) Obecná východiska
28. Nejvyšší soud nejprve zjistil, že jsou
splněny všechny formální podmínky pro konání dovolacího řízení a zabýval
se otázkou povahy a opodstatněnosti uplatněných námitek ve vztahu k označeným
dovolacím důvodům.
29. Dovolání je svou povahou mimořádným opravným prostředkem, který na rozdíl
od odvolání není možné podat z jakéhokoli důvodu, ale jen z některého z
taxativně vymezených důvodů v § 265b odst. l a 2 tr. ř. Podání dovolání z
jiného důvodu je vyloučeno. Přitom nestačí, aby zákonný dovolací důvod byl jen
formálně deklarován, ale je třeba, aby námitky dovolatele takovému důvodu také
svým obsahem odpovídaly.
30. Obviněný podle slovního vyjádření (opakovaného na mnoha místech jeho
obsáhlého podání) uplatnil dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g),
h) a m) tr. ř., byť na tato zákonná ustanovení neodkázal (ač jde podle § 265f
odst. 1 tr. ř. o obligatorní náležitost dovolání).
31. Podle § 265b odst. 1 písm. m) tr. ř. lze namítat, že bylo rozhodnuto o
zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo
usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny
procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo přestože byl v
řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a)
až l) tr. ř. Ze slovního vyjádření dovolacího důvodu je zřejmé, že obviněný
chtěl uplatnit tento dovolací důvod v jeho druhé alternativě, která spočívá v
tom, že rozhodnutím soudu druhého stupně bylo zamítnuto jeho odvolání jako
řádný opravný prostředek, ač v řízení mu předcházejícím byly dány dovolací
důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g) a h) tr. ř. Již zde je možno uvést, že
tento důvod zjevně nemohl být naplněn, neboť v dané věci odvolací soud odvolání
obviněného nezamítl (a ani neodmítl), naopak mu (byť jen v okrajové části)
vyhověl, když z jeho podnětu zrušil výrok o náhradě škody. Podle
trestněprocesní nauky i aplikační praxe je odvolání (stejně jako jiné opravné
prostředky) nedělitelné, je možno o něm rozhodnout jediným způsobem, nelze mu
zčásti vyhovět a zčásti jej zamítnout či odmítnout (jak je tomu v civilním
soudním řízení). Proto vyhoví-li v trestní věci odvolací soud, byť v marginální
části, podanému odvolání, již nemůže dalším výrokem odvolání ve zbytku
zamítnout, s dalšími námitkami, jimž nevyhověl, je pouze povinen se vypořádat v
odůvodnění svého rozhodnutí (viz k tomu též sjednocující stanovisko pléna
Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2022, sp. zn. Pl. ÚS - st. 56/22). Proto označený
důvod v dané věci vůbec nemohl být naplněn, neboť odvolací soud odvolání
obviněného nezamítl.
32. Obecně lze dále konstatovat, že dovolání z
důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. je
možno podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku
nebo na jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Jde tedy o nesprávný výklad a
použití norem trestního práva hmotného, případně na něj navazujících
hmotněprávních norem jiných právních odvětví. Podstatou je vadné uplatnění
příslušných ustanovení hmotného práva na skutkový stav zjištěný soudem prvního
a druhého stupně. Tento dovolací důvod je dán zejména tehdy, jestliže skutek,
pro který byl obviněný stíhán a odsouzen, vykazuje znaky jiného trestného činu,
než jaký v něm spatřovaly soudy nižších stupňů, anebo nenaplňuje znaky žádného
trestného činu. Nesprávné právní posouzení skutku může spočívat i v tom, že
rozhodná skutková zjištění sice potvrzují spáchání určitého trestného činu, ale
soudy nižších stupňů přesto dospěly k závěru, že nejde o trestný čin, ačkoli
byly naplněny všechny jeho zákonné znaky. Tento dovolací důvod ovšem nespočívá
v případném procesním pochybení soudů nižších stupňů ani v tom, že se dovolatel
sice domáhá použití norem hmotného práva, ale na takový skutek, k němuž dospěl
vlastní interpretací provedených důkazů, které soudy prvního a druhého stupně
vyhodnotily odlišně od názoru dovolatele. Dovolání s poukazem na citovaný důvod
tudíž nemůže být založeno na námitkách proti tomu, jak soudy hodnotily důkazy,
jaká skutková zjištění z nich vyvodily, jak postupovaly při provádění důkazů, v
jakém rozsahu provedly dokazování apod. Dovolání je koncipováno jako mimořádný
opravný prostředek a je tudíž určeno k nápravě pouze závažných právních vad
pravomocných rozhodnutí.
33. V tomto duchu musí být vykládán také nově formulovaný dovolací důvod podle
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který byl do trestního řádu doplněn jeho
novelizací provedenou zákonem č. 220/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 2022. Šlo
především o reakci na rozvinutou judikaturu zejména Ústavního soudu, který
dlouhodobě judikuje, že ani Nejvyšší soud nestojí mimo soustavu obecných soudů
a že je tudíž též povolán k ochraně základních práv a svobod, takže nemůže
ponechat bez povšimnutí zásah do těchto práv v rámci procesu dokazování.
Určitou výjimku ze shora rozvedeného přístupu založeného na tom, že Nejvyšší
soud zásadně nepřezkoumává proces dokazování a na jeho základě učiněná skutková
zjištění, tvoří jen případ tvrzení a prokázání tzv. zjevného (extrémního)
nesouladu mezi učiněnými skutkovými zjištěními a obsahem provedených důkazů, z
nichž jsou skutková zjištění vyvozována, pokud zároveň učiní dovolatel tento
nesoulad předmětem dovolání. Jde především o případy týkající se pro rozhodnutí
významných (tj. rozhodných) skutkových okolností, které jsou určující pro
naplnění znaků trestného činu, pokud konkrétní skutkové zjištění nevyplývá z
žádného provedeného důkazu, pokud se výsledek dokazování jeví jako naprosto
nespravedlivý a věcně neudržitelný, neboť skutková zjištění, o něž se opírají
vydaná rozhodnutí, jsou ve zjevném (tj. extrémním) nesouladu s obsahem
provedených důkazů nebo jsou založena na procesně nepoužitelných (tj. absolutně
neúčinných) důkazech nebo ve vztahu k nim nebyly nedůvodně provedeny navrhované
podstatné důkazy (případ důkazů opomenutých), což lze hodnotit jako porušení
základních zásad ovládajících trestní řízení, jako jsou zásada volného
hodnocení důkazů, zásada vyhledávací a presumpce neviny. Taková existence
zjevného (extrémního) nesouladu by mohla naplňovat dovolací důvod podle § 265b
odst. 1 písm. g) tr. ř. a odůvodnit mimořádný zásah do skutkových zjištění,
která ale jinak (obecně) v řízení o dovolání nejsou předmětem přezkumné
činnosti Nejvyššího soudu, a to ani po uvedeném doplnění trestního řádu o nově
formulovaný dovolací důvod. Tento extrémní nesoulad ale není založen jen tím,
že z různých verzí skutkového děje se soudy nižších stupňů přiklonily k verzi
uvedené v obžalobě, pokud svůj postup přesvědčivě zdůvodnily (viz např. nález
Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. III. ÚS 888/14). Tvrzení nedostatků
skutkových zjištění, která nelze oddělovat od nesprávné právní kvalifikace,
samo o sobě nezakládá důvod pro zásah dovolacího soudu, jak uznal i Ústavní
soud ve stanovisku ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14.
b) K námitkám neodpovídajícím dovolacím důvodům a k námitkám zjevně neopodstatněným
34. Předně je třeba uvést, že obviněný svou
argumentaci ve více bodech svého dovolání sice koncipoval jako polemiku s
hmotněprávním posouzením skutku soudy nižších stupňů, nicméně svou obranu
založil na odlišném hodnocení důkazů a odlišné verzi skutkového děje, než k
jaké dospěly soudy nižších stupňů. Jak ale bylo vysvětleno shora, taková
argumentace v zásadě neodpovídá žádnému z dovolacích důvodů.
35. V této spojitosti Nejvyšší soud dále
obecně připomíná, že dovolací soud zpravidla odmítne jako zjevně neopodstatněné
dovolání založené na námitkách, které dovolatel uplatnil již v předchozí fázi
řízení a s nimiž se soudy nižších stupňů v dostatečné míře a správně vypořádaly
(srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002,
publikované pod č. T 408. ve svazku 17 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,
který vydávalo Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2002). Tak tomu bylo v daném
případě prakticky s veškerými námitkami, které obviněný uplatnil v dovolání,
neboť vlastně stejnou obhajobu uplatňoval již dříve v předcházejících stadiích
trestního řízení. Soudy nižších stupňů se s ní též vypořádaly, a to až na
jedinou výjimku v podobě stanovení rozsahu prospěchu, jak bude rozvedeno v
další pasáži pod bodem IV. c) odůvodnění tohoto usnesení. Ve zbývajícím rozsahu
lze především odkázat na odůvodnění soudů nižších stupňů, které se se stejnými
námitkami v zásadě dostatečně vypořádaly (dovolací soud však nepovažuje za
správný způsob, jakým odvolací soud koncipoval odůvodnění svého rozhodnutí –
viz k tomu níže). Stejně tak je možno odkázat i na vyjádření státního zástupce,
s nímž dovolací soud s uvedenou výjimkou též souhlasí.
36. Jde-li o námitky obviněného proti
skutkovým závěrům, obviněný namítal, že jsou v tzv. extrémním rozporu s obsahem
důkazů vyplývajících z provedených důkazních prostředků. Existence takového
zjevného (extrémního) rozporu by mohla být důvodem pro zásah dovolacího soudu,
ovšem v daném případě žádný takový rozpor zjištěn nebyl (nepočítaje v to
skutkové závěry pro stanovení výše prospěchu – viz k tomu dále). Obviněný při
své argumentaci totiž pomíjel, že rozhodnutí soudů nižších stupňů jsou založena
na rozhodných skutkových zjištěních vycházejících z jedné skupiny důkazů
podporujících tvrzení veřejné žaloby, zatímco nevyhověly verzi obhajoby opřené
o jinou skupinu důkazů, resp. zpochybňující důkazy obžaloby. V tom ale tzv.
extrémní (či lépe zjevný) rozpor spočívat nemůže, jak ostatně vyplývá z
ustálené judikatury Nejvyššího soudu i Ústavního soudu. V takovém případě jde o
pouhou polemiku se soudy nižších stupňů, které dokazování v potřebném rozsahu
provedly, důkazy hodnotily a na jejich základě učinily skutkové závěry, zároveň
sdělily důvody, proč tak učinily, takže jejich postup nevykazuje prvky
libovůle. Vlastně celé dovolání obviněného je primárně koncipováno jako
polemika se skutkovými závěry soudů nižších stupňů, obviněný předestíral
vlastní verzi skutkového děje, kterou žádal právně posoudit (v konkrétních
dílčích aspektech, jak je rozčlenil do jednotlivých bodů svého dovolání). Nejvyšší
soud ovšem není další (třetí) soudní instancí s plnohodnotným přezkumem závěrů
soudů nižších stupňů, takto jeho role a postavení v trestním řízení nebylo
koncipováno, na tom nic nezměnilo ani doplnění nového dovolacího důvodu
uvedeného v nynějším § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., jak bylo rozvedeno shora.
37. V tomto směru je třeba připomenout, že
dokazování je doménou především soudu prvního stupně s možnou korekcí v řízení
před soudem druhého stupně jako soudem odvolacím, nikoli však v řízení o dovolání.
Dokazování je ovládáno zásadami jeho se týkajícími, a to zásadou vyhledávací,
bezprostřednosti a ústnosti, volného hodnocení důkazů a presumpcí neviny.
Hodnotit důkazy tak může jen ten soud, který je také v souladu s principem
bezprostřednosti a ústnosti provedl, protože jen díky tomu může konkrétní
důkazní prostředek vyhodnotit a získat z něj relevantní poznatky. Zásada
bezprostřednosti ve spojitosti se zásadou ústnosti zde hraje významnou roli,
soud je přímo ovlivněn nejen samotným obsahem důkazního prostředku, ale i jeho
nositelem (pramenem důkazu). Jen takový způsob dokazování může hodnotícímu
orgánu poskytnout jasný obraz o dokazované skutečnosti a vynést rozhodnutí pod
bezprostředním dojmem z provedených důkazů. I odborná literatura (např. JELÍNEK,
J. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2021, str. 180 a
násl.) uznává, že nejlepší cestou pro správné rozhodnutí je zhodnocení
skutkových okolností na podkladě bezprostředního dojmu z přímého vnímání v
osobním kontaktu. Před dovolacím soudem se ale dokazování zásadně neprovádí
(viz § 265r odst. 7 tr. ř.). Proto je též zcela důvodná koncepce dovolání jako
mimořádného opravného prostředku, jímž mají být napravovány jen zásadní vady
právního posouzení, případně úzce vymezený okruh vad procesních majících povahu
zmatečných důvodů, pro které nemůže napadené pravomocné rozhodnutí obstát. Mezi
takové vady se ovšem zásadně neřadí vady dokazování, při němž dochází k
utváření závěrů o skutkovém ději, jenž je kladen obviněným za vinu. Naopak Nejvyšší
soud, který sám dokazování zásadně neprovádí, musí vycházet ze závěrů soudů
nižších stupňů, které samy důkazní prostředky provedly a důkazy z nich
vyplývající mohly též náležitě vyhodnotit, jak bylo naznačeno shora.
38. Nejvyšší soud na shora vymezený okruh
námitek obviněných ohledně skutkového stavu, rozsahu dokazování, použitelnosti
jednotlivých důkazů a případně dalších ryze procesních výhrad nahlížel ve
světle judikatury Ústavního soudu, přitom nezjistil ani porušení základních
práv obviněného, a to ani práva na spravedlivý proces, porušení spravedlivosti
a férovosti řízení, tzv. překvapivého rozhodnutí ani práva na obhajobu, jak
namítal obviněný. Dovolací soud přitom interpretoval a aplikoval uvedené
podmínky připuštění zmíněných dovolacích námitek tak, aby dodržel maximy práva
na spravedlivý proces vymezené Úmluvou a Listinou, a v neposlední řadě též
judikaturou Ústavního soudu [srov. zejména stanovisko pléna Ústavního soudu ze
dne 4. března 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14, vyhlášené jako sdělení Ústavního
soudu pod č. 40/2014 Sb., uveřejněné pod st. č. 38/14 ve svazku č. 72 na str.
599 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu]. Právě z těchto uvedených
hledisek se tedy Nejvyšší soud zabýval naplněním dovolacího důvodu podle § 265b
odst. 1 písm. g) tr. ř. a některými skutkovými otázkami a hodnocením důkazů
soudy nižších stupňů ve vztahu k právnímu posouzení jednání obviněných. V té
souvislosti považuje Nejvyšší soud za nutné zdůraznit, že i Ústavní soud
výslovně ve svém stanovisku konstatoval, že jeho názor, „… podle kterého nelze
nesprávné skutkové zjištění striktně oddělovat od nesprávné právní kvalifikace
… však neznamená, že by Nejvyšší soud v každém případě, kdy dovolání obsahuje
argumentaci ve vztahu ke skutkovým zjištěním, musel považovat dovolací důvod
podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2021)
za prima facie naplněný. … Je totiž jediným oprávněným
orgánem, kterému v tomto stadiu přísluší posuzovat naplnění konkrétního
dovolacího důvodu (viz § 54 rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci
J. a ostatní proti České republice ze dne 13. října 2011, č. stížnosti
12579/06, 19007/10 a 34812/10), a toto posouzení je závaznou podmínkou pro
případné podání ústavní stížnosti (ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním
soudu)“ [srov. bod 23. shora označeného stanoviska pléna Ústavního soudu]. V
daném případě dovolací soud takový nesoulad, natožpak extrémní, mezi důkazy
vyplývajícími z provedených důkazních prostředků a na jejich základě dovozeným
skutkovým stavem neshledal. Soudy nižších stupňů se věcí řádně zabývaly,
provedly v potřebném rozsahu dostatečné dokazování, aby na jeho základě učinily
skutkové závěry, které nalezly odraz v tzv. skutkové větě odsuzujícího rozsudku
soudu prvního stupně, s nímž souhlasil i odvolací soud.
39. Dovolací soud se k těmto námitkám
(mnohdy spojeným s námitkami nesprávného právního posouzení skutku) vyjádří
postupně níže.
40. Obviněný ve svém dovolání předně pod
bodem II. namítl chybnou aplikaci zásady subsidiarity trestní represe a principu ultima
ratio. Podle něj vůbec jeho jednání není trestným činem neoprávněného
podnikání, ale nanejvýše přestupkem. Posouzení, zda je třeba uplatnit trestní
odpovědnost a důsledky s ní spojené, či zda je s ohledem na nižší společenskou
škodlivost třeba dovodit, že trestní odpovědnost uplatňována být nemá a postačí
vyvodit odpovědnost podle jiného právního předpisu, je možno učinit až v
okamžiku, kdy je na jisto postaveno, že jsou naplněny veškeré znaky trestného
činu (typové znaky soustředěné ve skutkové podstatě trestného činu, znaky
obecné i znak protiprávnosti). Proto je poněkud zvláštní a neorganické zařazení
této námitky jako první, pokud obviněný vůbec zpochybňuje naplnění některých
typových znaků, jak bude rozvedeno dále. Nejvyšší soud může předběžně uvést, že
nesouhlasil s námitkami obhajoby, která zpochybňovala naplnění znaků základní
skutkové podstaty trestného činu neoprávněného podnikání. Bylo by možno
přisvědčit názoru státního zástupce i soudů nižších stupňů, že jde o běžný a
obvyklý případ neoprávněného podnikání, že snadnost či obtížnost získání
oprávnění k provozování určité podnikatelské činnosti není samo o sobě klíčovou
okolností pro řešení otázky potřebnosti vyvození trestní odpovědnosti pachatele
trestného činu neoprávněného podnikání (srov. k tomu např. postih pachatele za
neoprávněné podnikání s předmětem činnosti koupě – prodej v usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 5 Tdo 196/2019). Přesto se z výše uvedených
důvodů nyní zdá být vypořádání otázky subsidiarity trestní represe a
principu ultima ratio poněkud předčasné, pokud Nejvyšší soud
zrušil napadené usnesení odvolacího soudu a zpochybnil naplnění jednoho
formálního znaku kvalifikované skutkové podstaty trestného činu neoprávněného
podnikání, byť šlo jen o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby v
podobě získání značného prospěchu (viz k tomu níže). Jak vyplývá ze shora
uvedeného, náležitě vyhodnotit potřebu uplatnění trestní represe je možno až po
ustálení skutkových zjištění, po konstatování, že jsou naplněny veškeré
(formální) znaky konkrétního trestného činu, teprve pak je možno s ohledem na
všechny konkrétní okolnosti činu posoudit, nakolik jde v intencích § 39 odst. 2
tr. zákoníku o čin natolik společensky škodlivý, že je třeba uplatnit trestní
odpovědnost a důsledky s ní spojené (viz k tomu též stanovisko trestního
kolegia Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012, uveřejněné
pod č. 26/2013 Sb. rozh. tr.). Na místě bude třeba zohlednit mimo jiné četnost
případů, délku období, po kterou mělo k neoprávněnému podnikání docházet,
okolnosti, za nichž byl čin spáchán, osobu pachatele, míru a formu jeho
zavinění, jeho pohnutky, tedy důkazně podložená a správně právně posouzená
zjištění, ale též i výši dosaženého či zamýšleného prospěchu, tj. otázku
jednoznačně dosud zcela nevyřešenou (viz níže).
41. Další námitkou zmíněnou pod bodem III.
obviněný zpochybnil naplnění individuálního objektu trestného činu. Obviněný
přitom poukazoval na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 5
Tdo 1482/2016, které se ovšem týkalo zcela jiného trestného činu, jak trefně
poukázal i státní zástupce ve svém vyjádření. Nelze souhlasit ani se zužujícím
tvrzením obviněného, že objektem trestného činu neoprávněného podnikání je
pouze zajištění rovnosti jednotlivých subjektů na hospodářském trhu a rovnosti
v přístupu na něj, které s ohledem na snadnost získání živnostenského oprávnění
u živností volných nemohl obviněný naplnit, neboť nemohlo dojít k ohrožení trhu
(míněno v daném segmentu služeb). Takové zjednodušené tvrzení je
neakceptovatelné, ve svých důsledcích (argumentum ad absurdum) by
přijetí takového názoru znamenalo, že u jakéhokoli oboru podnikání by bylo
klíčové, jak snadné je získání oprávnění k podnikání v dané oblasti, tj. zřejmě
u podnikání s předmětem činnosti odpovídajícím živnosti volné by postih
neoprávněného podnikání vůbec nepřicházel v úvahu. Takto ale právní úprava
nebyla vůbec koncipována, zákonodárce neučinil žádnou takovou výluku z trestní
odpovědnosti neoprávněného podnikání ve vztahu ke konkrétním předmětům
činnosti. Nadto je možno připomenout uznávané názory obsažené v odborné
literatuře. Podle velkého komentáře C. H. Beck (ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní
zákoník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 3280, marg. č. 1) ustanovení §
251 tr. zákoníku chrání společenské vztahy související s podnikáním v tržní
ekonomice, neboť jeho účelem je zajistit rovnost subjektů v rámci jejich
soutěžení zejména na trhu výrobků a služeb, ale i na dalších trzích, a to i ve
vztahu k státní ingerenci nebo regulaci v těch oblastech podnikání, ve kterých
je třeba zajistit kvalifikovaný výkon určitých živností nebo profesí, zejména z
hlediska ochrany spotřebitelů, ale i zajištění bezpečnosti práce, hygienických
a jiných společensky důležitých požadavků (objekt trestného činu); vedle
rovnosti přístupu na trh jsou tak tímto ustanovením nepřímo chráněny i další
zájmy jako ochrana před zdravotně závadným či nebezpečným zbožím nebo takovým
zdravotně závadným poskytováním služeb, ale i fiskální zájmy státu apod., kterým
však primárně poskytují ochranu jiná ustanovení trestního zákoníku (srov. §
156, 157 nebo § 240, 241 atd.). Jinými slovy zájmy chráněné tímto ustanovením
trestního zákoníku jsou mnohem širší, než jak o nich uvažoval v dovolání
obviněný. Stát tímto ustanovením chrání vlastní kontrolu nad segmentem
společenského života, a sice nad podnikáním, brání tím existenci tzv. černé a
šedé ekonomiky, zajišťuje tím, že všechny subjekty vstupující na trh budou
postupovat podle stejných pravidel, čímž chrání ve své podstatě ostatní
soutěžitele, ale i spotřebitele (v nejširším slova smyslu), ostatní podnikatelé
(soutěžitelé vstupující na trh) nebudou znevýhodněni tím, že musí splnit
zákonné podmínky pro výkon podnikání, což rozhodně neznamená jen zaplatit
správní poplatek za získání živnostenského oprávnění, jak to zjednodušil v
dovolání obviněný, ale též že musí splňovat zákonem stanovené předpoklady, že
budou podnikat pod dohledem státních orgánů v daném segmentu podnikatelské
činnosti, že budou své poskytované služby nebo nabízené zboží podle právního
řádu též danit, že budou před státem takové podnikání přiznávat, o něm účtovat,
odvádět z něj povinné odvody apod. Zároveň jsou tím chráněni i adresáti služeb
či nabízeného zboží, mají minimální záruku, že spolukontrahent postupuje v
souladu s českým právním řádem, že nabízí zboží či služby akceptované státem
apod. To vše je též důvodem regulace hospodářských aktivit státem, který
dohlíží nad dosahováním podnikatelských cílů společensky akceptovatelným
způsobem, aby podnikaly jen subjekty k tomu oprávněné v souladu s mimotrestními
předpisy, což pro společnost současně skýtá minimální záruky dodržování
veškerých společenských pravidel a právních norem. Podobně k této otázce
přistupuje i další odborná literatura (srov. například DRAŠTÍK, A. a kol.
Trestní zákoník. Komentář. II. díl. § 233 až 421. Praha: Wolters Kluwer, a. s.,
2015, s. 1865; SČERBA, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2020, s. 2016). Uvedená námitka obviněného je tak zjevně neopodstatněná
a nelze ji akceptovat.
42. Obviněný dále pod bodem IV. zpochybnil
procesní postup soudu prvního stupně po kasaci jeho prvního rozsudku vyneseného
v této věci odvolacím soudem, měl za to, že byla porušena zásada zákazu reformationis
in peius úpravou popisu skutku (vypuštěním tvrzení, že obviněný jednal
jako zaměstnanec a doplněním pasáže ohledně charakteru jeho činnosti
odpovídajícího definičním znakům podnikání). V tomto směru je třeba předně
upozornit, že taková námitka neodpovídá uplatněným ani žádným jiným dovolacím
důvodům. Bylo by ji možno akceptovat pouze jako součást námitek porušení práva
na spravedlivý proces a na obhajobu, tedy jako námitku ústavněprávního rozměru
týkající se zásahu do základních práv a svobod. V těchto intencích se s ní též
dovolací soud vypořádá. Nejvyšší soud tyto výhrady obviněného považuje za
zjevně neopodstatněné, jde o opakovanou námitku, s níž se správně již dříve
vypořádal odvolací soud (byť s ohledem na obsáhlost odůvodnění na jiných
místech velmi stručně) v bodě 256. odůvodnění jeho usnesení, stejně tak i
státní zástupce ve svém vyjádření, na něž lze odkázat. Zákaz reformationis
in peius porušen nebyl, protože zákaz změny k horšímu podle § 264
odst. 2 tr. ř. nebránil soudu prvního stupně, aby přizpůsobil popis skutku ve
výroku svého rozsudku novým zjištěním tak, aby v něm byly obsaženy též
skutečnosti vyjadřující zákonem požadované znaky trestného činu, který je v
daném skutku spatřován a jímž byl obviněný uznán vinným již původním rozsudkem
soudu prvního stupně. Zde je na místě připomenout uznávanou judikaturu k této
otázce, především pak rozhodnutí č. 38/2006-II. Sb. rozh. tr., podle nějž zákaz
změny k horšímu nebrání doplnění popisu skutku, pokud se neprojeví zpřísněním
jeho právní kvalifikace, zvětšením rozsahu a závažnosti následků apod., neboť
pak se tím nijak nezhoršuje postavení obviněného. Tak tomu bylo i v daném
případě, neboť se neměnila právní kvalifikace, obviněný byl opět uznán vinným
týmž přečinem neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1, 2 písm. b) tr.
zákoníku, tedy stejným a stejně závažným trestným činem, neměnil se nijak ani
rozsah trestné činnosti, který byl obviněnému kladen za vinu, a pokud jde o
výrok o trestu, byl obviněnému nově uložen dokonce trest mírnější, než tomu
bylo v případě rozsudku zrušeného usnesením soudu druhého stupně. Jak ještě
bude rozvedeno níže, nemá zjištění, zda byl obviněný zaměstnancem obchodní
společnosti Dobrej kšeft, vliv na posouzení jeho trestní odpovědnosti za
trestný čin neoprávněného podnikání spočívajícího v poskytování úvěrů jménem V.
M. Uvedeným upřesněním skutkových zjištění, která se promítla do popisu skutku
výroku odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně, tak nebyl porušen princip
zákazu reformationis in peius. Kdyby byly opět dále rozvedeny
námitky obviněného, vedlo by to ke zcela absurdním důsledkům (argumentum ad
absurdum). Akceptace námitek obviněného by v obecné rovině znamenala, že by
nikdy nebylo možno odsoudit obviněného, pokud by soud prvního stupně zcela
akceptoval obžalobu státního zástupce, který by proto neměl důvod proti
odsuzujícímu rozsudku soudu prvního stupně brojit odvoláním, a odvolací soud by
pak vyhověl odvolání obviněného s tím, že soudem prvního stupně užitý popis
skutku neobsahuje všechny okolnosti odpovídající znakům daného trestného činu
(ať již byla v předcházejícím řízení zjištěna či nikoli). Tuto vadu by při
takovém výkladu nemohl napravit ani sám, ani by její nápravu nemohl uložit
soudu prvního stupně. Takové důsledky jsou ovšem neakceptovatelné, takové vady
jsou zcela jistě v dalším řízení napravitelné, a to i z podnětu opravného
prostředku podaného obviněným. Takovým doplněním se totiž nijak nezhoršuje
postavení obviněného, výsledkem není závažnější delikt, přísnější potrestání,
stanovení většího rozsahu činu, výše škody či prospěchu. Není možno v současné
době u nás (na rozdíl od minulosti a od sousedních zemí – např. Německa či
Rakouska) pro obviněného velmi vstřícně nastavený princip zákazu reformationis
in peius ještě dále rozšiřovat a dovádět do absurdních krajností výkladem,
který by zcela znemožňoval řádný výkon spravedlnosti a paralyzoval trestní
řízení (jedinou účinnou obranou by při takovém absurdním výkladu musel být
požadavek na podávání opravných prostředků v neprospěch obviněného státním
zástupcem ve všech trestních věcech). To jsou též důvody, z nichž vycházel
Nejvyšší soud ve shora zmíněném rozhodnutí pod č. 38/2006-II. Sb. rozh. tr., na
které pak navazovala další bohatá a ustálená judikatura Nejvyššího soudu –
srov. například odůvodnění rozhodnutí pod č. 4/2009, č. 32/2010 nebo č. 40/2017
Sb. rozh. tr.
43. Obviněný ve svém dovolání dále pod
bodem V. zpochybnil naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty trestného
činu neoprávněného podnikání. Obviněný připomněl, že jde o úmyslný trestný čin,
úmysl se přitom musí vztahovat na všechny (objektivně-deskriptivní i
normativní) znaky daného trestného činu, a to včetně znaku neoprávněnosti
podnikání. V tomto ohledu lze obecně s obviněným souhlasit. Nicméně dále
obviněný již zpochybňoval učiněná skutková zjištění, která byla pro soudy
nižších stupňů základem pro posouzení formy zavinění. Podle obviněného z
žádného provedeného důkazu není patrné, že by věděl, že jeho matka nebo otec
nemají potřebné živnostenské oprávnění. Sám totiž zprostředkovával půjčky v
závislém vztahu. Základem polemiky obviněného je tak jeho nesouhlas se
skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů, nikoli ale nesprávné právní
posouzení skutku jinak správně zjištěného soudy nižších stupňů. Jak již bylo
zmíněno, ze skutkových zjištění soudu prvního stupně vyplynulo, že obviněný v
několika případech vystupoval na základě plné moci udělené mu přímo V. M., byl
též osobou podnikání znalou, tudíž mu muselo být z plné moci zřejmé, že jeho
matka V. M. vystupovala jako nepodnikající fyzická osoba a nikoli jako
podnikatel při výkonu svého podnikání. Navíc šlo o jeho matku, kterou dobře
znal, stýkal se s ní, znal též její zdravotní problémy, pro které soudy nižších
stupňů dospěly k závěru, že ve skutečnosti matka sama nebyla schopna smlouvy
uzavírat a že byla zcela v područí obviněných otce a syna Martínkových. Nelze
souhlasit s obviněným, že by z žádného důkazu neplynula jeho vědomost o tom, že
matka nebo otec nemají potřebné oprávnění, resp. zda vystupují jako
podnikatelé, či naopak jako nepodnikající fyzické osoby, byť v jádru šlo o
podnikání.
44. Pokud jde o námitku obviněného
uplatněnou pod bodem VI. jeho dovolání, že vykonával činnost jako zaměstnanec
obchodní společnosti Dobrej kšeft, a proto nemusel být držitelem živnostenského
oprávnění a nemohl se uvedeného trestného činu dopustit, ani v tomto směru
nemohl dát dovolací soud obviněnému za pravdu. Naopak lze souhlasit s názorem
soudů nižších stupňů, jakož i státního zástupce, na které Nejvyšší soud může
odkázat. I k této námitce tak postačí se jen stručně vyjádřit. Předně i v tomto
případě platí, že obviněný při uplatnění své obhajoby v tomto směru zcela
pomíjel skutkové závěry soudů nižších stupňů, setrvával na vlastní verzi
skutkového děje, která byla vyvrácena provedeným dokazováním. Podle soudů
nižších stupňů totiž přímo on se svým otcem (Ing. Václavem Martínkem) organizovali
půjčování peněz, přičemž jako živého nástroje společně využívali V. M., která
pro duševní poruchu nebyla schopna nést za takové jednání trestní odpovědnost
(ovšem pokud by mohla, byla by jejich spolupachatelem – viz níže). Rozhodný při
této činnosti vůbec nebyl vztah obviněného Václava Martínka k obchodní
společnosti Dobrej kšeft, ale způsob jeho činnosti vůči klientům – osobám,
kterým byly peníze půjčovány. Navíc obviněný nečinil veškeré úkony v zastoupení
za uvedenou obchodní společnost, ale u mnohých se prokazoval plnou mocí
udělenou přímo jeho matkou V. M. Ze svědeckých výpovědí svědků také vyplývá, že
někteří zákazníci nevěděli, že by jednal za zmíněnou obchodní společnost a na
její účet. Především ale byla učiněna skutková zjištění, že obvinění otec a syn
Martínkovi při svém společném neoprávněném podnikání spočívajícím v
neoprávněném poskytování finančních služeb v podobě půjček zneužívali jako
živého nástroje V. M., jejich postavení v rámci obchodní společnosti Dobrej
kšeft a vztah k ní (tvrzený pracovní poměr obviněného) tak není určující ani
relevantní. Tvrzení obviněného, že poskytování půjček pouze zprostředkovával,
je tak obranou založenou na jiném než soudy nižších stupňů zjištěném skutkovém
stavu, který má oporu v důkazech vyplývajících z provedených důkazních
prostředků.
45. Nejvyšší soud nesouhlasí ani s obranou
obviněného pod bodem VIII. jeho dovolání, že ve spise není jediný důkaz, ze
kterého by vyplývalo, že si byl vědom trestní neodpovědnosti, resp.
nezpůsobilosti k právním úkonům, své matky V. M. pro její duševní poruchu.
Nejvyšší soud opět připomíná, že zásadně není povolán ke zjišťování či přezkumu
skutkového stavu zjištěného před soudy nižších stupňů, takto dovolací řízení od
počátku nebylo a ani nyní není koncipováno [nic na tom nemění ani doplnění
dovolacího důvodu v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.]. I v tomto případě je možno
odkázat na závěry soudů nižších stupňů, které v odůvodnění svých rozhodnutí
shrnuly, na základě jakých důkazů vycházely z verze, že V. M. byla pouhým trestně
neodpovědným nástrojem ovládaným obviněnými jako nepřímými spolupachateli (viz
zejména bod 75. odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně a body 264. – 267.
odůvodnění napadeného usnesení odvolacího soudu, byť zde jde zřejmě jen o
reprodukci dřívějších rozhodnutí; v případě odůvodnění rozsudku soudu prvního
stupně lze na uvedenou pasáž odkázat s výhradou, že nebyl užit odkaz na § 22 až
§ 24 tr. zákoníku, ale na ustanovení předchozího trestního zákona, nicméně
podstata řešení se nezměnila, nyní je ale na rozdíl od předchozí úpravy nepřímý
pachatel v zákoně přímo definován v § 22 odst. 2 tr. zákoníku). V daném případě
zjevně šlo o případ kooperace tří vzájemně si blízkých osob, které byly dokonce
v blízkém příbuzenském vztahu, a to nejužší rodiny – šlo o rodiče a dítě. Tyto
tři osoby úzce kooperovaly při poskytování půjček dalším osobám (klientům),
aniž by kterákoliv z nich k tomu měla živnostenské oprávnění, čehož si byly
všechny osoby také vědomy. Veškeré aktivity při poskytování půjček přitom
vyvíjeli oba obvinění, tedy otec a syn Martínkové, a to především právě
obviněný Václav Martínek, který jednal s klienty (srov. k tomu rozbor jeho
aktivit v bodě 72. odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně), zatímco peníze
fakticky poskytoval obviněný Ing. Václav Martínek (který též coby jednatel
obchodní společnosti Dobrej kšeft vyhledával zájemce o poskytnutí půjček),
avšak formálně deklarovali jako poskytovatele půjček matku V. M., která již v
té době trpěla duševní poruchou, pro kterou byla později omezena ve svéprávnosti.
Lze tak říci, že šlo o rodinnou spolupráci, při níž si všichni tři uvedení
rozdělili své úlohy. Kdyby nebylo nepříčetnosti V. M., bylo by možno je všechny
tři označit za spolupachatele, protože se na uvedeném neoprávněném podnikání
všichni tři významnou měrou podíleli, měli přitom rozdělené role, které na sebe
vzájemně navazovaly jako nezbytné články řetězu, který teprve ve svém celku
naplňoval veškeré znaky uvedené trestné činnosti (třetí forma spolupachatelství
– srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7.
vydání. Praha: Leges, 2019, s. 317). S ohledem na skutkové závěry soudů nižších
stupňů opřené o důkazy týkající se zdravotního stavu V. M. (zejména o znalecký
posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, jakož i o následné
rozhodnutí o omezení svéprávnosti – viz zejména body 65., 66. a 70. odůvodnění
rozsudku soudu prvního stupně), zcela důvodně soudy nižších stupňů uzavřely, že
oba obvinění v této věci zneužívali V. M. jako tzv. živý nástroj, který sám není
trestně odpovědný pro nepříčetnost ve smyslu § 22 odst. 2 tr. zákoníku.
46. Jde tak o zvláštní případ zčásti
vlastního přímého pachatelství (resp. spolupachatelství) a zčásti nepřímého
pachatelství (resp. spolupachatelství), tedy o případ, kdy jedná trestně
odpovědný pachatel (či spolupachatelé) jednak přímo sám, jednak současně s tím
ovládá živý nástroj, který by jinak byl, nebýt jeho trestní neodpovědnosti pro
nepříčetnost, sám též spolupachatelem – srov. k tomu obdobně (ještě za
předchozí právní úpravy) v judikatuře rozhodnutí pod č. 51/1970-II. Sb. rozh.
tr.; z literatury srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. 3. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2023, s. 525 a n., marg. č. 5 k § 22, a s. 538, marg. č. 3 k § 23,
resp. s. 549 a pozn. pod čarou č. 597). Z uvedených názorů vyplývá, že kdyby
obviněný Václav Martínek sám zneužíval V. M. jako tzv. živý nástroj, byl by
jediným pachatelem ve smyslu § 22 odst. 1 tr. zákoníku, protože ale jednal
zároveň po předchozí vzájemné dohodě společně se svým otcem Ing. Václavem
Martínkem, je opodstatněné posoudit jejich jednání jako spolupachatelství podle
§ 23 tr. zákoníku. Oba obvinění (Václav Martínek a Ing. Václav Martínek) přitom
nejednali jen jako tzv. nepřímí spolupachatelé (ve smyslu § 22 odst. 2 v
kombinaci s § 23 tr. zákoníku) tím, že by jen ovládali V. M. jako tzv. živý
nástroj, která jediná by trestnou činnost sama vlastnoručně provedla, byť by za
ni nebyla trestně odpovědná, ale navíc se sami na ní též přímo podíleli jako
(přímí) spolupachatelé (ve smyslu § 23 tr. zákoníku v kombinaci s § 22 odst. 1
tr. zákoníku). Obvinění tak byli zároveň přímými i nepřímými spolupachateli.
47. Lze uzavřít, že spolupachateli
trestného činu podle § 23 tr. zákoníku mohou být jen osoby trestně odpovědné,
které mohou být zčásti spolupachateli přímými (ve smyslu § 22 odst. 1 tr.
zákoníku) a zčásti spolupachateli nepřímými (ve smyslu § 22 odst. 2 tr.
zákoníku), pokud jednak samy alespoň zčásti vykonají činnost v souhrnu tvořící
jednání vyžadované příslušnou skutkovou podstatou trestného činu, jednak zčásti
k tomu využívají jiného jako tzv. živého nástroje, který za svou činnost není
trestně odpovědný.
c) K důvodu kasačního zásahu Nejvyššího soudu
48. Nejvyšší soud ovšem musel dát
obviněnému za pravdu, pokud pod bodem VII. svého dovolání namítal nesprávné
stanovení výše prospěchu soudy nižších stupňů. Obviněný zjednodušeně uvedeno
sporoval přístup soudů nižších stupňů, které nechtěly při stanovení výše
prospěchu dosaženého neoprávněným podnikáním zohlednit neúspěšné případy
poskytnutí půjček, které se jim doposud nevrátily a znamenají tak pro ně
fakticky ztrátu. S touto kritikou původně (ve svém prvním rozhodnutí) správně
souhlasil i odvolací soud, pak však ze svého názoru nedůvodně ustoupil.
49. Nejvyšší soud nejprve stručně připomene
postup soudů nižších stupňů v této věci při stanovení výše prospěchu. Soud
prvního stupně svůj první rozsudek opřel o znalecký posudek, který ke stanovení
výše prospěchu přistupoval podle daňových zákonů a majetkový prospěch určoval
součtem všech získaných výnosů z poskytnutí půjček, tedy součtu odměn za
půjčení jistiny a skutečně přijatých úroků z poskytnutých půjček, stanovených z
rozdílu mezi skutečně přijatou částkou z půjčky a půjčenou jistinou, a to jen v
případě, že rozdílová částka byla vyšší než 0. Z takto uvedeného vzorce dospěl
znalec k závěru, že majetkový prospěch z hlediska daně z příjmu byl ve výši 1
720 244 Kč. Odvolací soud pak z podnětu odvolání obviněných svým usnesením
první rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu zrušil (viz bod 2.
odůvodnění tohoto usnesení), a to mimo jiné z důvodu, že uvedený výpočet nebyl
v souladu s relevantní judikaturou. Odvolací soud uložil soudu prvního stupně,
aby se vypořádal se stanoviskem obhajoby, že celkový čistý prospěch z
poskytování půjček nebyl ve skutečnosti žádný, protože obvinění byli fakticky
ve ztrátě. Soud prvního stupně poté nechal vyhotovit nový znalecký posudek, ve
kterém znalec stanovil výši prospěchu opět s poukazem na zákon o dani z příjmu,
přičemž jeho výši upravil na částku 1 711 344 Kč, což soud druhého stupně
přijal. Tento svůj postup vysvětlil tak, že V. M. neměla živnostenské oprávnění
k podnikání, a proto nemohla uvést své zdanitelné příjmy v daňovém přiznání,
takže si ani nemohla odečíst náklady v paušální výši podle § 7 odst. 7 zákona o
dani z příjmu, a protože daňový subjekt nedoložil k daňovému přiznání ani
přílohu č. 1, fakticky přiznal, že neměl žádné náklady k danému podnikání. Soud
druhého stupně takový názor napodruhé již akceptoval (viz body 280. a 281.
odůvodnění jeho usnesení).
50. Soudy nižších stupňů tak vlastně
vycházely z názoru znalce, že dosažení zisku z kriminální činnosti (zde
neoprávněného podnikání) není spojeno s vynaložením žádných nákladů, pokud tyto
náklady nejsou uplatněny v daňovém přiznání a neprojeví se v účetnictví
pachatele trestné činnosti. To ale zcela popírá dosavadní ustálenou judikaturu
soudů, na kterou ještě ve svém prvním kasačním rozhodnutí odvolací soud sám
upozorňoval. Z ní totiž vyplývá, že v případě neoprávněného podnikání (podobně
jako u mnohých jiných trestných činů) je třeba vycházet z tzv. čistého
prospěchu, tj. výnosu z trestné činnosti sníženého o náklady vynaloženými na
jeho dosažení – viz již stanovisko publikované pod č. 1/1990 Sb. rozh. tr.,
podobně u jiných trestných činů zejména rozhodnutí pod č. 55/1996, č. 4/2009
nebo č. 31/2009 Sb. rozh. tr. Podobně jako u jiných trestných činů kriminální
povahy přitom vůbec nelze vycházet z oficiálního účetnictví pachatele, popř.
dokonce z jím podaného daňového přiznání, neboť je zcela zřejmé, že pachatelé
svou trestnou činnost před orgány veřejné moci skrývají a nebudou ji přiznávat
(a nemohou k tomu být ani tímto způsobem nuceni – zásada nemo tenetur
se ipsum accusare). Taková trestná činnost (ať již jde o neoprávněné
podnikání, korupci, podílnictví či výnos z nelegálního nakládání s drogami) pak
pochopitelně probíhá mimo oficiální systém v rámci tzv. šedé či černé zóny
ekonomiky, takže nelze klást požadavek při snižování nákladů na dosažení
prospěchu z trestné činnosti, aby se náklady projevovaly v účetnictví
pachatele. Jak vyplývá například z odůvodnění rozhodnutí č. 31/2009 Sb. rozh.
tr., při stanovení tzv. čistého prospěchu je třeba vždy pečlivě prošetřit, jaké
výdaje musel pachatel účelně vynaložit při opatřování komodit, jež byly
předmětem jeho obchodování vztahujícího se k projednávané trestné činnosti,
neboť při zjišťování prospěchu lze od výtěžku pachatelovy činnosti odečíst vše,
co pachatel skutečně vynaložil.
51. Dále je třeba zohlednit i zvláštní
povahu trestného činu neoprávněného podnikání podle § 251 tr. zákoníku, jehož
se dopustí, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje
výrobní, obchodní nebo jiné podnikání. Jedním z důležitých znaků objektivní
stránky jeho skutkové podstaty, kterým se tento trestný čin odlišuje od méně
závažného přestupku, je spáchání činu ve větším rozsahu. V odborné literatuře i
judikatuře je dlouhodobě zastáván názor, že musí jít o soustavnou činnost
provozovanou takřka po „živnostensku“, přičemž k založení trestní odpovědnosti
u neoprávněného provozování služeb nebo provozování výrobního, obchodního nebo
jiného podnikání, které má povahu drobného podnikání, jímž pachatel dosahuje
příjmy srovnatelné s příjmy z pracovního poměru s běžným výdělkem, je podle
soudní judikatury k naplnění znaku „ve větším rozsahu“ třeba, aby trvalo
nejméně šest měsíců (srov. rozhodnutí č. 5/1996 Sb. rozh. tr.; ŠÁMAL, P. a kol.
Trestní zákoník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 3293 a n., marg. č. 7 k
§ 251). Zpravidla je to více akcí, ale může to být i jedna rozsáhlá akce
trvající po delší dobu (např. déle než šest měsíců) s velkým rozsahem a objemem
podnikání (srov. též rozhodnutí č. 6/1976 Sb. rozh. tr.). Takovou rozsáhlou
akci, která se skládá z více jednotlivých aktů, je však třeba odlišit od
jednorázového aktu, např. jednorázového prodeje většího počtu věcí nebo
jednorázové služby, který nesplňuje tento znak, neboť zde nejde o soustavnou
činnost provozovanou po „živnostensku“. Kritérii bývají zejména délka
neoprávněného podnikání nebo poskytování služeb, rozsah takové činnosti, její
objem, a to i včetně finančního vyjádření hrubého obratu, ceny použitého
materiálu nebo předmětů určených k prodeji, ceny pracovní síly použité v
takovém podnikání apod. Již z toho je zřejmé, že se žádá určité trvání
neoprávněného podnikání, resp. určitá četnost případů ve sledovaném časovém
období (tj. vlastně hromadnost), které by mělo v zásadě trvat nejméně 6 měsíců.
V daném konkrétním případě bylo obviněnému kladeno za vinu poskytnutí služeb v
podobě zajištění půjčky peněz v 16 dílčích případech, k nimž došlo k v období 2
let od listopadu 2010 do listopadu 2012.
52. Je zároveň zřejmé, že při více dílčích
aktech takového neoprávněného podnikání sice původně zaměřených na dosažení
zisku k němu však nutně dojít nemusí, ba dokonce podnikání může zůstat ve
ztrátě, neboli zamýšlený a plánovaný výnos nebude získán (viz ŠÁMAL, P. a kol.
Trestní zákoník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 3294, marg. č. 7 k §
251). Pro určení výše prospěchu v podobě čistého výnosu za celé období
neoprávněného podnikání je ovšem třeba zohlednit veškeré aktivity neoprávněného
podnikatele, nikoli jen ty úspěšné, ale i ty neúspěšné, které byly pro podnikatele
ztrátové, neboli je třeba zohlednit veškeré náklady na dosažení výnosu ze všech
aktivit souvisejících s neoprávněným podnikáním. Proto je třeba z celkového
výnosu trestné činnosti za sledované období odečíst ztrátu z dílčích aktivit, s
nimiž neoprávněný podnikatel neuspěl a které pro něj skončily ztrátou. O tuto
ztrátu je třeba snížit výnos získaný z jiných dílčích aktů. Jen tak bude
zjištěn skutečný čistý zisk, který může být případně značným prospěchem ve
smyslu § 251 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku. K tomu je ale třeba vést
dokazování. Skutkové závěry v tomto směru doposud učiněny nebyly, to bude
úkolem soudů nižších stupňů v dalším průběhu trestního řízení.
53. Lze tak shrnout, že značný prospěch
jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby u trestného činu
neoprávněného podnikání v § 251 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku je třeba vykládat
jako tzv. čistý prospěch, tedy jako výnos z trestné činnosti snížený o náklady
vynaložené na jeho dosažení (viz stanovisko č. 1/1990 Sb. rozh. tr.), který
musí dosáhnout výše značného prospěchu ve smyslu § 138 odst. 1 písm. d), odst.
2 tr. zákoníku (tj. částky nejméně ve výši 1 000 000 Kč). Pro zjištění
celkového čistého prospěchu trestného činu neoprávněného podnikání
sestávajícího z více dílčích akcí zahrnutých do souvislého jednání je proto
třeba souhrn zisků z úspěšných dílčích aktů (vypočtených uvedeným způsobem)
snížit o souhrn ztrát z neúspěšných dílčích aktů (spočívajících např. v
úbytcích peněz z důvodu dosud zcela nesplacených jistin zápůjčky).
V. Závěrečné shrnutí
54. Vzhledem ke shora uvedeným zjištěním
Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. ohledně obviněného Václava
Martínka (z jeho podnětu) a podle § 265k odst. 2 a § 261 tr. ř. (na základě
tzv. beneficia cohaesionis, tedy dobrodiní záležející v
souvislosti) i ohledně obviněného Ing. Václava Martínka částečně zrušil
usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, a to ve výroku pod bodem II. Důvodem
je, že se odvolací soud řádně nevypořádal s odvoláními obou obviněných, navíc
se nedůvodně odchýlil od svého dřívějšího (a správného) právního názoru na
stanovení výše prospěchu, jak vyplývá ze shora uvedeného rozboru. Nejvyšší soud
zároveň zrušil též všechna další rozhodnutí obsahově navazující na zrušené
části rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla
podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Hradci Králové
přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
55. Bude tedy na Krajském soudu v Hradci
Králové, aby se znovu důsledně zabýval danou věcí ve shora naznačeném směru a
náležitě se vypořádal s odvoláními obviněných. Soud druhého stupně bude muset
stanovit výši prospěchu v souladu s trestněprávní judikaturou a shora
vysloveným názorem, tedy po potřebném doplnění dokazování učinit vlastní
skutkový závěr, jaká byla skutečná výše čistého prospěchu obviněných z jimi
prováděného neoprávněného podnikání, a tomu případně bude muset přizpůsobit
výrok rozhodnutí.
56. Zároveň je třeba odvolací soud
upozornit, že by bylo vhodné lépe koncipovat odůvodnění jeho vlastního rozhodnutí,
které nemá být složeno z neuspořádaných kopií celých podání stran či dřívějších
rozhodnutí, ale mělo by být přehledné a stručné, a to zejména v tzv. narativní
části, zároveň stylizované a strukturované tak, aby z něj bylo jasně patrné, ve
kterých pasážích jde o pouhou reprodukci jiných podání či rozhodnutí a kde již
začínají vlastní teze odvolacího soudu, které by měly být nosnou částí
odůvodnění jeho rozhodnutí. Takovým požadavkům na přehlednost, srozumitelnost a
stručnost vlastního rozhodnutí však odvolací soud naposledy nedostál,
odůvodnění jeho rozhodnutí je zcela nepřehledné, obsahuje vnitřní nadpisy
týkající se různých otázek (např. návrh na doplnění dokazování, výše a druh
trestu, nepřímé pachatelství apod.), pod nimiž jsou mnohdy uvedena různá
tvrzení, z nichž vůbec není patrno, kdo je učinil (viz např. body 141. a násl.
pod rubrikou značný prospěch). Navíc na srozumitelnosti odůvodnění (v důsledku
kopírování) nepřidává ani užívání několika vnořených samostatných číselných řad
(přičemž u všech číselných řad je užíváno arabské číslování – viz samostatné
číselné řady pod body 3., 8. a 231.) či opakované (duplicitní) reprodukování
prakticky totožného textu (viz např. body 3. a 231.). Zřejmě přitom odvolací
soud v bodech 1. až 225. a pak znovu v bodech 229. až 276. odůvodnění svého
usnesení, které bylo napadeno dovoláním, tj. na celkem 62 z 66 stran téměř bez
úprav okopíroval podání stran a dřívější rozhodnutí učiněná v dané věci, jeho
vlastní přínos s vypořádáním odvolacích námitek, zdá se, je obsažen na pouhých
posledních 4 stranách v bodech 277. až 288., k čemuž lze přičíst body 226. až
228. na str. 42).
57. Nejvyšší soud připomíná, že podle §
265s odst. 1 tr. ř. je odvolací soud při novém projednání a rozhodnutí věci
vázán právním názorem Nejvyššího soudu vysloveným v tomto dovolacím rozhodnutí
a je povinen respektovat zákaz reformationis in peius ve
smyslu § 265s odst. 2 tr. ř.
58. Protože vady napadeného rozhodnutí
zjištěné na podkladě důvodně podaného dovolání obviněného nebylo možno odstranit
v případném veřejném zasedání dovolacího soudu, rozhodl Nejvyšší soud o tomto
dovolání podle § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném zasedání.
Poučení: Proti
rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek
přípustný.
V Brně dne 30. 8. 2023
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
předseda senátu
výťah z prednášky uskutočnenej dňa 09.05.2013 v Omšení
článok prináša analýzu znakov prečinu ohovárania podľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a venuje pozornosť aj problematike, do akej miery je prípustná kritika najmä verejne činných osôb.
cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených z trestných činov najmä s drogovým prvkom.